著作权与商标权的区别是什么?
一、著作权与商标权的区别是什么?
著作权与商标权尽管均属于知识产权,但二者有许多区别。著作权和商标权的区别1、著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。
商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。国家不能成为商标权的主体。
2、著作权在我国同其他大多数国家一样,都是在作者的作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。
而商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并获主管机关的审查核准后,才能取得商标专用权。
3、著作权的对象是作者所创的文学、艺术和科学作品,是有形资产。
而商标权的对象是以文字,图形或者其组合构成的注册商标,属无形资产。
对商标权的保护范围以核准注册的商标核定使用的商品为限。
4、著作权依自动保护原则自动产生,不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
5、在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权,商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。
对于驰名商标,权利的独占性更为明显。
6、著作权的客体作品,一旦超过法定有效期限,进入公有领域,人们即可不经过权利的许可,不支付任何报酬而使用它们。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,实际上我国对商标权提供了无限期保护。
二、著作权和商标权的区别?
第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读的作品,如小说等;商标权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。
第二,保护的条件和要求不同。著作权法可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但商标法不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。
第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
三、如何处理商标权与著作权的冲突?
对于商标权,著作权具有在先性。如果著作权人认为商标权人的注册商标是从其作品直接或间接而来,并未经其许可,著作权人就可以要求商标权人停止使用该商标;同时,如果商标权人的注册合法,商标权人就可以在商标主管机关未撤销其注册商标之前继续使用该商标。这样,著作权与商标权的冲突就不可避免。《商标法》和《商标法实施细则》明文规定保护合法的在先权利,如果通过侵犯他人合法的在先权利包括著作权取得商标注册,商标主管机关应撤销该注册商标,但《著作权法》却没有相应的规定。
从立法上和实践中妥善解决两者之间的冲突,是非常必要的。目前,也不乏著作权和商标权冲突的事例。
一般来说,在保护在先著作权的同时,应当注意保护商标注册人的合法权利,具体处理方式,可以在实践中逐步探索,并上升到立法予以规范。
四、商标权与著作权的冲突,怎么解决?
题主举的这个例子中,著作权与商标权是不冲突的。
首先,中文“南山”是一个固定的词组,深圳有南山区,南山也可以理解为南边的山之类的含义,并不是商标申请人独创的词语,所以不同的两个人是完全可能撞词的。
其次,题主说,某公司是以“南山”二字注册了商标,其他人又对“南山”进行了艺术创作,这就说明了“南山”商标和“南山”著作权在表现形式上是不一样的。(不构成实质性相似)
最后,一般来说著作权与商标权冲突,著作权人可以向商标局提出异议或者无效去阻止商标权利的取得,以著作权为理由去异议/无效需要满足以下条件:
图片为《商标审查及审理标准》截图第一点,著作权的时间要早于商标的申请日期;
第二点,著作权要与商标相同或者实质性相似;
第三点,商标申请人要接触过或者可能接触过著作权作品,比如商标申请人与著作权人是合作关系,在往来文件上见过这个作品;或者两者参加过同一个展会/活动,著作权人在展会中展出过这个作品;
第四点,商标申请人没有经过著作权人的许可就把作品申请了商标。
以上四点,要全部符合,才会被商标局认可你的异议/无效理由。
题主的栗子完全不符合,时间上题主没说,从描述上来说,可能是商标在先,著作权在后;相似性上,商标权和著作权表现形式不一样,不构成相同或实质性相似;是否接触也不好说,毕竟“南山”不是臆造词,撞词的可能性还是很高的;最后一点,未经许可倒是很好说,著作权人既然提出了异议、无效或者诉讼,就代表了双方一件不一致。
最后的最后,商标权如果与在先著作权冲突,著作权人可以提出异议,无效,也可以进行诉讼。
五、会徽是著作权还是商标权?
会徽是设计人的作品,属于著作权,不是商标权。
六、专利权商标权著作权的意义?
1、著作权是知识产权的一个重要组成部分,它是现代社会发展中不可缺少的一种法律制度。现代知识产权保护制度三百多年前源于西方,促进知识的积累与已交流,丰富人们的精神生活,提高全民族的科学文化素质,推动经济的发展和个人为社会进步起到了及其重要的作用。知识产权保护制度是随着科学技术的进步而不断发展和完善的,著作权保护不仅仅能够促进文化事业的发展,同时版权产业也已经成为经济发展的动力。
2、著作权调整的范围很广,涉及到调整作者、国家、集体之间的利益问题平衡创作者和使用者的关系,即要充分保护作者的合法权益,又必须给作者以限制,满足公众的需要。可以说,著作权(版权)已经渗透到我们生活动每一个角落,但是包括许多人,乃至作者和法官、律师对著作权法存在误解,更多的老百姓缺乏著作权法律常识和版权意识。
3、著作权是一种无形的权利,同时是用有形物体现的,包括精神权利和财产权利,因此著作权也是人权,又是一种财产。侵犯他人著作权如同偷盗他人钱财。盗版就是盗窃。保护知识产权不仅是保护著作权人的个人利益,同时也是为了维护公众利益,维护国家利益,维护国家经济秩序,促进社会的发展。
七、出版权与著作权的区别?
在我国,版权就是著作权。
版权是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利,包括财产权、人身权。版权的取得有两种方式:自动取得和登记取得。
在中国,按照著作权法规定,作品完成就自动有版权。所谓完成,是相对而言,只要创作的对象已经满足法定的作品构成条件,即可作为作品受到著作权法保护。在学理上,根据性质不同,版权可分为著作权及邻接权。简单来说,著作权是针对原创相关精神产品的人而言的,而邻接权的概念,是针对表演或者协助传播作品载体的有关产业的参加者而言的,比如表演者、录音录像制品制作者、广播电视台、出版社等等。
以上是我对这个问题的解答,希望对您有所帮助,谢谢。
法律依据:
《中华人民共和国著作权法》第十一条
著作权属于作者,本法另有规定的除外。创作作品的公民是作者。由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者
八、与著作权专利权相比,商标权有哪些显著的特征?
与著作权专到权相比,商标权具有以下三个显著特征:
一是专有性:商标的专有性又称为独占性或垄断性;
二是时间性:也称法定时间性,是指商标权为一种有期限的权利,在有效期限内才受法律保护;
三是地域性:是按照一国或地区商标法所产生的商标权,只在该注册国或注册地范围内受法律保护。在其他国家或地区则不发生法律效力,不能当然地受法律保护
九、知识产权、版权、著作权、专利权、商标权的区别?
1、保护对象不同
著作权保护的是供人们欣赏、适用的作品,保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身;
商标权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记;
专利权保护的是发明创造。属于思想/观点内容范围,保护发明、实用新型和外观设计三种类型。
2、保护的条件和要求不同
著作权法可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性;
商标法不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标;
专利法不保护主题内容相同的两个发明创造。
3、权利产生方式不同
著作权是自动生成的,创造完成就自动享有版权;
商标权和专利权都必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
4、权利内容不同
著作权的内容包括人身权和财产权两个方面;
商标权内容包括专用权、禁止权、标示权、许可权、转让权等;
专利权包括实施许可权、标示权、转让权等内容。
5、权利保护期限不同
著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制,其他权利的保护期(除特殊作品外),如果是公民的作品为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日,如果是单位的作品则为发表后50年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日;
商标权的保护期限为10年,从商标核准登记起计算,期满后可通过一定手续延伸保护期;
专利权的保护分别为发明专利20年,外观设计专利15年,实用新型专利10年,均从申请日起计算。
十、与著作权专利权相比,商标权有哪些显著特征?
1、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。
而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
但是,著作权和商标权仅在一定情况下还可能发生交叉关系,即商标设计图案可以作为商标受商标法的,也可以构成一件艺术作品受著作权法的保护。
此外,著作权和商标权也可能抵触,即未经他人同意以其作品作为商标标识时,则可能侵犯他人的著作权